1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Классификация преступлений в науке уголовного права

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Опасность должна быть наличной, т.е. существующей в настоящее время, а не возможной в будущем или имевшей место в прошлом.
Правомерность причинения вреда в состоянии К.н. имеет место только в том случае, если опасность не могла быть устранена иными средствами, кроме как причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Л

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (ст.47 УК) – мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совершении преступления, и состоящая в запрещении занимать соответствующую должность на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью (выполнять обязанности врача, педагога, продавца и т.д.).
Лишение права занимать определенные должности состоит в прекращении по приговору суда трудового договора с осужденным администрацией предприятия, учреждения или организации (в равной мере государственных, общественных или частных) и внесении в трудовую книжку осужденного записи о том, на каком основании, на какой срок он лишается определенной должности.
Л.п.з.о.д. или з.о.д. устанавливается на срок от одного года до 5 лет в качестве основного вида наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет – в качестве дополнительного вида наказания.
К несовершеннолетнему осужденному этот вид наказания может быть применен лишь в части лишения права заниматься определенной деятельностью (п. «б» ч. 1 ст. 88 УК).
Л.п.з.о.д. или з.о.д. исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) осужденных, если оно назначено в качестве основного наказания или дополнительного к штрафу, обязательным или исправительным работам, а также при условном осуждении. Если же это наказание назначено в дополнение к ограничению свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы, то его исполняют учреждения и органы, исполняющие основные виды наказаний (исправительные центры, исправительные учреждения).
ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД (ст. 48 УК) – мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, порочащего указанные звания, чин, награду.
В отличие от других видов наказаний, назначаемых в дополнение к основным, исполнение этого наказания не имеет временных параметров. Для применения этой меры наказания специального указания в санкции статьи не требуется.
Первоочередное значение для принятия решения судом о лишении виновного специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственной награды имеет характеристика личности виновного, его предкриминального поведения.
Исполняется наказание судом, вынесшим приговор. Требование приговора судом должны быть выполнены должностным лицом, присвоившим звание, классный чин или наградившим государственной наградой либо соответствующими органами РФ (ч. 3 ст. 16 УИК).
Для исполнения данного вида наказания копия обвинительного приговора направляется должностному лицу, присвоившему осужденному звание, классный чин или наградившему его государственной наградой.
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК (ст. 56 УК) – наиболее распространенный и часто применяемый в судебной практике вид уголовного наказания.
Л.с.н.о.с. заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию – поселение или помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.
Для лиц, осужденных к Л.с.н.о.с., не достигших к моменту вынесения судом приговора (не смешивать с моментом совершения преступления) 18-летнего возраста, местом отбывания наказания являются воспитательные колонии.
По общему правилу, Л.с.н.о.с. как вид наказания устанавливается на срок от двух месяцев до 20 лет. Однако продолжительность наказания может быть и менее двух месяцев, в частности, при замене им исправительных работ. И напротив, срок лишения свободы может превышать 20 лет при сложении наказаний по совокупности преступлений – до 25 лет (ч. 4 ст. 56 УК) и по совокупности приговоров – до 30 лет (ч. 3 ст. 70 УК). Уголовный закон предусматривает возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы (ст. 57 УК).
Лица, находившиеся до осуждения в следственном изоляторе, направляются администрацией изолятора под конвоем в исправительное учреждение не позднее 10 дней со дня получения администрацией изолятора извещения о вступлении приговора в законную силу (ч. 1 ст. 76 и ч. 1. ст. 75 УИК).
Лица, осужденные к Л.с.н.о.с., отбывают назначенное наказание в исправительных учреждениях, находящихся на территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях (состояние здоровья, личная безопасность и пр.) либо по собственному согласию они могут быть направлены для отбывания этого наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные на территории другого субъекта РФ (ч. 1 ст. 73 УИК).
Лишение свободы пожизненное (ст. 57 УК) применяется за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь (ст. 105 (ч. 2), 227, 295, 317, 357 УК), общественную безопасность (ч. 3 ст. 205 УК).
Данный вид наказания не назначается женщинам, лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, а также мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста. М

Классификация преступлений в теории уголовного права и законодательстве

В действ. УК впервые предусмотрена классиф. прест. в завис. от степени тяжести прест. Разл. след. группы прест.: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

К прест. небольшой тяжести принадлежат прест., не представляющие большой общественной опасности, санкции ст. кот. предусм-ют наказание в виде лиш. свободы на срок не более 2-х лет или др. более мягкое наказ. (Н:ст. 299 жестокое обращ. с жив., — наказ. штраф 50 необлаг. мин. или арест на 6 мес.)

Прест. средней тяжести, за него предусм. наказ. в виде лиш. своб. не более 5 лет (Н: ст. 116 умышл. убийство, соверш. в сост. сильного душ. волнения).

К тяжким прест. относится прест, санкции ст. кот. предусм. лишение свободы не более 10 лет (Н: ч.2 ст. 152 Изначилование)

К особо тяжким прест. относ. прест., за соверш. кот. закон предусматривает лиш. своб. свыше 10 лет или пожизненное лишение своб. (Н: ст. 114 Шпионаж)

По форме вины выдел. умышленное и неосторожное прест. Форма вины влияет на квалификацию. Н: простое умышл. убийство квалифицируется по ч.1 ст. 115, а неосторожное – по ст. 119.

С учетом этапа развития преступления во времени выделяют оконченное и неоконченное прест, кот. тоже влияет на квалиф. К неоконченномупрест. относ.: приготовление к прест. и покушение на прест. Оконченным счит. прест., кот. содержит все признаки состава прест., предусмотренного соответствующей диспозицией нормы Особенной части УКУ.

Читать еще:  Классифицирующий признак состава преступления

_________ Вторая версия _________

Классификация преступлений может осуществляться по различным критериям в зависимости от цели такой классификации и ее практическое значение. При этом важно, во-первых, четкое определение критериев классификации и, во-вторых, их соблюдение в процессе самой классификации. Важнейшее значение имеет законодательная классификация преступлений, то есть отнесения преступлений к тем или иным группам, их объединения в такие группы, которое осуществляется самим законодателем. Такая классификация имеет практическое значение, то есть основой применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм.

Законодательная классификация преступлений в действующем законодательстве осуществляется за объектом посягательства, формой вины, характеру и степени общественной опасности деяния.

Объект посягательства является основой для опреде ления места того или иного преступления в системе Особенной части Уголовного кодекса и отнесение преступления к той или иной группе по характеру и степени общественной опасности.Все преступления в Особенной части объединены в (разделены на) группы (главы, разделы) по объекту посягательства. Правильное определение объекта посягательства преступного деяния законодателем важно не только для определения его «порядкового номера» в Уголовном кодексе, но и определяет его подследственность и подсудность, обусловливает эффективность борьбы с ним на определенных этапах развития общества.

Прежде все преступления следует разделить на две группы по форме вины: умышленные и неосторожные. Такого разделения требует ст. 25 УК, согласно которой вид исправительно-трудовой колонии, в которой назначается отбывания наказания в виде лишения свободы, в значительной степени зависит от того, за умышленное или неосторожное преступление осужденный. В ст. 25 выделено вид колоний-поселений для лиц, совершивших преступления по неосторожности, в них назначается отбывать наказание всем мужчинам и женщинам, которые впервые осуждаются к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, независимо от тяжести такого преступления и размера наказания. Поэтому, осуждая человека к лишению свободы, суд однозначно должен определить, умышленное или неосторожное преступление ней совершено.

При рассмотрении субъективной стороны преступления будет обращаться внимание на то, что психическое отношение лица к действиям, совершенных ею, и их последствий может быть различным: умысел относительно действий и неосторожность в отношении последствий. Такие составы преступлений в теории 70 уголовного права именуются преступлениями с двойной (смешанной, сложной) формой вины. Но для определения вида исправительного учреждения лицу, осуждается к лишению свободы, выделение такого вида преступлений значения не имеет, преступление имеет в целом быть признан или совершенным умышленно, или по неосторожности. В Уголовном кодексе называются отдельные группы умышленных преступлений в зависимости от степени и характера их общественной опасности. Так, в ст. 7 ‘УК дается исчерпывающий перечень преступлений, которые законодателем отнесены к тяжелым. Признание лица виновным в совершении такого преступления влияет на вид исправительного учреждения, в котором будет назначено отбывание наказания, учитывается при применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и т.п.. При отнесении тех или иных преступлений к категории тяжких законодатель учитывает как характер, так и степень их общественной опасности.

Показателем характера и степени общественной опасности преступления является, как правило, санкция соответствующей уголовно-правовой нормы. К тяжелым законодателем отнесены умышленные преступления, за совершение которых может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Кроме категории тяжких, непосредственно в УК называются две группы преступлений: особо тяжкие преступления (статьи 24, 25) и преступления, не представляющие (не представляют) большой общественной опасности (статьи 10, 51). Непосредственно в уголовном законе нет ни перечня деяний, содержащих признаки преступления, не представляет большой общественной опасности, ни каких-либо конкретных критериев отнесения тех или иных преступлений в эту группу. Только об освобождении от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности на основании ст. 51 УК предусмотрено, что такое увольнение допускается только по делам о преступлениях, за которые законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не более одного года или другое более мягкое наказание. Однако переносить автоматически это положение на другие виды освобождения от уголовной ответственности на основании ст. 51 (передача материалов дела на рассмотрение товарищеского суда, применение принудительных мер воспитательного характера, передача лица на поруки общественной организации или трудовому ко коллектива) было бы неправильным. Согласиться с мнением, что, практически, к деяниям, которые содержат признаки преступления, не составляет большого 71 общественной опасности, можно относить любой из преступлений, не отнесенных к категории тяжких, если степень его конкретной опасности с «. Есть, отнесение совершенного деяния к категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, зависит не от вида преступлений, а от оценки степени общественной опасности конкретного проявления того или иного преступления. Один и тот же преступление, например, средней тяжести телесное повреждение, в зависимости от конкретных обстоятельств его совершения может быть признан (непризнанный) содержащим (не содержит) признаки преступления, не составляет большого общественной опасности. Дать исчерпывающий, формализованный перечень таких преступлений невозможно, и, очевидно, нецелесообразно, поскольку преступления, не представляющие большой общественной опасности, — это не конкретный вид преступлений, а оценка степени общественной опасности каждого отдельного преступления. Об особо тяжких преступлениях, как уже отмечалось, в Уголовном кодексе говорится в статьях 24, 25. Анализ соответствующих положений статей, а также ст. 7 ‘УК позволяет сделать вывод, что к особо тяжким относятся преступления, если: а) они являются умышленными преступлениями, предусмотренными в ст. 7 ‘УК б) за их совершение законом предусмотрено максимальное наказание в виде смертной казни или лишения свободы на срок свыше десяти лет. В теории уголовного права преступления, в основном, делятся на 4 группы: небольшой тяжести или такие, которые не представляют большой общественной опасности, средней тяжести или менее тяжкие, тяжелые, особо тяжелые.

Как классифицировать преступления в уголовном праве РФ

Классификация преступлений в уголовном праве предполагаеттри и более вариаций. Это упрощает процедуру квалификации совершаемого деяния. Однако для определения конкретного вида проступка выступает само понятие преступления, его признаки, которые помогают правильному применению нормы уголовного закона. Кроме того,каждое преступное посягательство должно попадать под тип проступка, предлагаемый всеми классификациями одновременно, в противном случае состава может не быть.

Что такое преступление?

Теория уголовного права отражает большое количество вариантов понимания такого понятия, как преступление. Информация размещается в журналах, книгах, на страницах интернета, самая популярная из которых — Википедия. При этом определение деяния имеет значение ещё и потому, что отграничивает его от правонарушения.

Развивается всё это на протяжении длительного времени. Рабовладельческое общество, период средневековья, феодальный строй, императорская Россия, Советский Союз и нынешняя федерация, — все эти этапы развития имели свой подход к пониманию преступления, определению его видов и наказаний. Более того, уголовные нормы, пусть и при различном их понимании, принимались сразу же после развития грамоты, поскольку выступали способом контроля над поведением людей.

Преступление представляет собой общественно-опасное деяние, которое всегда предполагает противоправность, установление виновности человека и негативные последствия, то есть назначение наказания.

Незаконные действия лица определяют именно так не в каждой ситуации. Это может быть правонарушение, предусмотренное административным законом, или деликатные отношения, предполагающие гражданско-правовую ответственность.

Читать еще:  Назовите признаки преступления

Любое посягательство предполагает наличие признаков, которые устанавливают его наличие:

  • Общественная опасность. Действия преступника обязательно должны посягать на какие-либо общественные отношения. Опасность оценивается с точки зрения её степени и характера, то есть насколько она может навредить потерпевшему или предмету, и как она проявляется во внешней среде. Признаки каждого отдельного деяния закреплены в Уголовном кодексе, позволяя зафиксировать указанный критерий.
  • Противоправность. Закон должен чётко обозначать, что те или иные действия считаются преступными. Это также закрепляется в статьях УК РФ. Если же лицо не нарушает закон, значит, его действия не признаются таковыми.
  • Виновность. Обязательно установления вины, то есть психологического и психического отношения лица к тому, что он делает. Если его действия признаются несчастным случаем, то есть человек не мог предвидеть наступление негативных последствий и не должен был делать этого в сложившейся ситуации, то и привлекать его к ответственности нельзя.
  • Наказуемость. Если действия человека преступны, то закон обязательно устанавливает определённые меры наказания, как средство воздействия на него, дальнейшего исправления и предупреждения новых деяний.

При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков привлечение лица к ответственности будет невозможным, поскольку нельзя будет установить необходимый для этого состав совершённого деяния.

Правонарушение, которое нередко путают с преступлением, имеет схожие признаки, однако, у него иная степень опасности, наказания и нормы закона. В некоторых случаях для понимания того, преступление было совершено или иной вариант проступка, достаточно обратиться к уголовному или административному кодексу.

Классификация по характеру состава

Установление преступлений напрямую связано с тем, какие возможны их виды. Зарубежный анализ данного вопроса позволил выявить несколько возможных вариантов, которые утверждены и в работах современных юристов-теоретиков. Широкий подход к определению типа таких проступков опирается отчасти на международные отношения в гражданской, земельной, информационной, судной и иных сферах.

Классификация преступлений в российском уголовном праве опирается на совокупность представлений об это вопросе, на основании чего формируется содержание действующего закона и вся юридическая презентация рассматриваемого вопроса.

В теории установлено несколько вариантов классификаций.

Первая из них предусматривает оценку проступка с точки зрения характера его состава:

  • простой, который предполагает отсутствие каких-либо квалифицирующих признаков, отягчающих наказание;
  • квалифицированный, имеющий один и более признаков, указывающих на повышение тяжести деяния и отягчении наказания.

Любое опасное посягательство попадает по данный вариант градации деяний. Третьего варианта в данном случае нет.

Такой вариант разделения преступлений можно наглядно увидеть в УК РФ.

Статьи включают части, которые расположены по мере повышения опасности действий, совершаемых виновным.

Однако считать такую классификацию официальной не следует. Она актуально только в теории и чаще всего встречается в курсовой или дипломной работе, как средство объяснения значения квалифицирующих признаков. Кроме того, такая градация скорее позволяет указать на другой вариант классификации, чем непосредственно на характер преступления.

Определение данной классификации осуществляется следующим образом. Например, статья 105 УК РФ предполагает наказание за причинения смерти лицу, которое совершается умышлено. Первая часть указанной нормы не даёт никаких отсылок на способы убийства, обстановку и иные подобные аспекты. Соответственно, такое посягательство будет простым. Далее вторая часть, она предполагает убийство группой лиц, двух или более человек, беременной женщины или малолетнего лица, особую жестокость и так далее. Так как это повышает опасность, то состав будет квалифицирующим, что автоматически увеличивает тюремный срок.

Классификация по форме вины

Уголовное правоотношение имеет особую структуру. Для привлечения человека к ответственности необходимо установление большого количества признаков, которые формируют состав деяния. В него включаются элементы объективного и субъективного характера. И одним из таких обязательных условий выступает вина, как проявление субъективной стороны любого рассматриваемого проступка.

Вина представляет собой отношение виновного человека к тому, что он делает, его способности осознавать происходящее, руководить своими действиями и осознавать их последствия. То есть это психологическое и психическое восприятие лицом своих действий.

Опираясь на указанный элемент, выделяют два варианта преступлений.

Относят к ним следующее:

  • Предумышленное. В данной ситуации вина существует в форме умысла. Он предполагает, что человек полностью осознаёт свои действий, контролирует себя и понимает, какие последствия наступят в итоге. Кроме того обязательно должно быть установлено, что виновный хотел получить негативный результат, то есть причинить вред тем или иным отношениям. Примером такого варианта может выступать изнасилование по статье 131 УК РФ.
  • Неосторожность. Это вторая форма вины. Она существует в двух вариантах: небрежность и легкомыслие. Первый предполагает, что человек не желала наступления негативных последствий, не предвидел их, но должен был с учётом сложившей обстановки. Второй вариант отражает ситуацию, когда лицо предвидело последствия и оценило их опасность, но по необоснованным причинам решило, что они всё же не наступят. УК РФ предусматривает, например, причинение смерти по неосторожности.
  • Двойная форма вины. В некоторых случаях возможно существование сразу обоих вариантов. Это исключения, когда лицо умышленно посягает на объект, но последствия наступают не те, что ожидалось, хоть и должно было их предугадать. Пример, часть 4 ст. 111 УК РФ, когда тяжкий вред здоровью был причинён умышленно, а вот смерть наступает по неосторожности, поскольку преступник не стремился к такому результату.

Подобный вариант градации непосредственно связан с тем, какие меры воздействия в итоге будут применять к виновному лицу.

Также важным моментом для некоторых деяний являются факультативные признаки указанной субъективной стороны.

К ней относят следующие признаки:

  • мотив, то есть указание на побуждение лица;
  • аффект, отклонения в психике, ограниченные вменяемость, меняющая представления человека о том, что он делает.

УК РФ прямо указывает на данные критерии, если они должны рассматриваться как обязательные признаки. Например, предусмотрена ответственность за убийство в состоянии аффекта.

Уголовный закон обычно кратко указывает на то, какая вина должна быть в том ил ином составе.

Однако не всегда в нормативном акте можно увидеть прямое отражение умысла или неосторожности. Например, в изнасиловании нет на это отсылки, но комментарии к статье указывают на то, что совершить подобное действий, не понимая их последствий и характера, нельзя. Кроме того при необходимости получения разъяснений можно обращаться к Постановлениям Пленума ВС РФ.

Читать еще:  Исполнитель преступления это лицо

Классификация по категориям

Ещё одной распространённой и важной классификацией является определение вида деяния согласно его тяжести или категории. В теории формируются специальные таблицы, в которых идёт соответствующее разграничение по видам. Основой такой градации выступает форма вины, а также мера наказания, предусмотренная статьёй УК РФ за конкретный проступок.

Законодатель устанавливает четыре возможных варианта таких деяний: небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Рассматриваемая классификация не просто устанавливается теорией уголовного права, она отражается и в уголовном законе.

В соответствии с ней предусматриваются следующие виды проступков:

  • Небольшая тяжесть. В эту категорию попадают те действия лица, которые влекут за собой наказание, не связанное с тюремным заключением. Также допустимо лишение свободы, но его срок, независимо от того, предумышленное было действие или по неосторожности, не должен превышать трёх лет.
  • Средняя тяжесть. Здесь содержатся те опасные действия, которые также будут разграничиваться о форме вины, при этом наказания мягче лишения свободы такая категория не предусматривает. Когда деяние было совершено умышлено, то оно будет иметь среднюю степень тяжести, если тюремный срок согласно УК РФ не превышает пяти лет. Когда же этот проступок стал результатом неосторожности, то обязательное условие, это лишение свободы сроков выше трёх лет.
  • Тяжкое. Данная категория предполагает исключительно умышленные деяния, не допуская небрежности или легкомыслия. При этом также определяются ограничения по сроку заключения в тюрьме, он не должен превышать десяти лет. Соответственно, иного варианта наказания не предусматривается.
  • Особо тяжкое. Наказания за преступления из этой категории определяется максимально высокое. Во-первых, лишение свободы всегда свыше десяти лет с учётом квалификации, во-вторых, здесь возможно применение такой меры, как пожизненное заключение.

Это классификация важна потому, что именно категория определяет, какая правоохранительная структура будет заниматься расследования дела.

Суд при наличии достаточных на то оснований может изменить категорию.

Однако согласно закону, нельзя её увеличить, то есть отягчить положение виновного, допустимо лишь понижение степени тяжести. Для этого потребуется соблюдение ограничений по размерам наказаний, которые установлены УК РФ.

Таким образом, законодатель наряду с теоретиками уголовного права использует сразу несколько вариантов деления преступлений по их видам. Для правильной квалификации следует установить характер состава совершённых действий, степень их тяжести и форму вины.

Уголовное право

Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов и фак. / М. И. Бажанов, Ю В. Баулин, В. И. Борисов и др.; Под ред. профессоров М. И. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Гация. — 2-е изд., перераб. и доп.—Харьков: Право, 1999. — 400 с.
§4. Классификация преступлений
1. Под классификацией преступлений понимается разделение их на группы в зависимости от того или иного критерия. Так, в зависимости от формы вины преступления можно разделить на умышленные и неосторожные, в зависимости от степени завершенности преступной деятельности — на оконченные и неоконченные и др. Каждая из таких классификаций может решать конкретные задачи.

Однако развитие уголовного права в последние годы неразрывно связано с задачей индивидуализации уголовной ответственности и наказания в зависимости от тяжести преступления. В связи с этим и возникла проблема классификации преступлений в общей части уголовного права в зависимости от характера и степени общественной опасности, определяющих тяжесть преступления.

2. В УК такая классификация только наметилась в некоторых нормах. Так, в ч. 3 ст. 10, ст. 51 У К называется преступление, не представляющее большой общественной опасности; в ст. 7′ УК даются определение и перечень тяжких преступлений, а в ст. 25 УК говорится об особо тяжком преступлении. Специальной нормы о классификации преступлений и группах (категориях) преступлений в зависимости от их тяжести в У К нет.

В науке достаточно четко обозначились четыре категории преступлений: небольшой общественной опасности, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Однако полностью проблема классификации преступлений в зависимости от их тяжести не решена. Ее сложность заключается в том, что общественная опасность как материальный критерий классификации не может быть точно измерена, «взвешена», поэтому необходимо найти такие критерии, которые бы наиболее точно и однозначно отражали ту или иную тяжесть преступлений. В теории уголовного права в качестве такого — формального — критерия предлагается санкция статьи Особенной части. Действительно, именно санкция является мерой тяжести, опасности определенного вида преступного поведения человека и может служить показателем отнесения его к той или иной категории в классификации.

3. С учетом изложенного можно предложить следующую классификацию преступлений в зависимости от их тяжести.

Преступления небольшой общественной опасности (небольшой тяжести) — это умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание не более трех лет лишения свободы, а также неосторожные преступления, за которые законом предусмотрено наказание не более пяти лет лишения свободы.

Преступления средней тяжести — это умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание не более пяти лет лишения свободы, а также неосторожные преступления, за которые законом предусмотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы.

Тяжкие преступления — это умышленные преступления повышенной общественной опасности, за которые законом предусмотрено наказание свыше пяти, но не более десяти лет лишения свободы.

Особо тяжкие преступления — это умышленные преступления особо высокой общественной опасности, за которые законом предусматривается наказание свыше десяти лет лишения свободы или смертная казнь.

4. Значение такой классификации заключается прежде всего в том, что она будет служить основой для: а) установления соответствующей санкции при криминализации деяния; б) определения оснований и правовых условий применения тех или иных институтов уголовного права.

Например, такой льготный институт, как условное осуждение, может быть применен только за совершение преступлений, относящихся лишь к категориям небольшой общественной опасности либо средней тяжести. Условно-досрочное освобождение не должно применяться к лицам, совершившим особо тяжкие преступления. Длительность сроков давности, погашение судимости также должны зависеть от категории преступлений.

Для практики применения уголовного закона такая классификация станет основой для реализации требования соразмерности строгости уголовной ответственности совершенному преступлению.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector